Входит ли в наследство совместно нажитое имущество

Как наследуется совместно нажитое имущество после смерти одного из супругов?

Нажитое супругами во время брака имущество является их совместной собственностью, за исключением случаев, когда в брачном договоре прописаны другие положения либо супруги заключили соглашение о разделе имущества (ст. ст. 33 — 34, 38 СК РФ; ст. 256 ГК РФ).

По общему правилу к общему имуществу супругов относятся:

  • доходы каждого из супругов от трудовой, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, а также пенсии, пособия и другие денежные выплаты, которые получены супругами и не имеют специального целевого назначения, например суммы материальной помощи;
  • движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения и в другие коммерческие организации, которые приобретены за счет общих доходов супругов;
  • любое другое имущество, которое супруги нажили в период брака. При этом не имеет значения, на имя кого из супругов оно приобретено, на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.

При этом имущество, полученное одним из супругов во время брака по наследству или в качестве дара, а также вещи индивидуального пользования, кроме драгоценностей и других предметов роскоши, не являются совместно нажитым имуществом (ст. 36 СК РФ).

Переживший супруг сохраняет право на часть общего имущества, которое нажито во время брака с наследодателем. Доля умершего супруга в таком имуществе входит в состав наследства и переходит к наследникам (ст. 1150 ГК РФ). По общему правилу при определении долей в общем имуществе супругов их доли признаются равными.

Например, если у супругов есть квартира в совместной собственности, в наследственную массу включается только доля, составляющая 1/2 квартиры умершего супруга. Оставшаяся 1/2 доли в праве собственности на квартиру сохраняется за пережившим супругом. При этом переживший супруг вправе подать заявление об отсутствии его доли в имуществе, приобретенном во время брака. Тогда все это имущество войдет в состав наследства (п. 33 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9).

Для принятия в наследство совместно нажитого имущества после смерти одного из супругов рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.

Шаг 1. Выясните, составлялось ли завещание

При наличии завещания, удостоверенного нотариусом или другим уполномоченным лицом, доля в совместном имуществе супругов распределяется в соответствии с распоряжением наследодателя (ст. ст. 1118 — 1119 ГК РФ).

Исключением из принципа свободы завещания является правило об обязательной доле в наследстве. В соответствии с ним завещатель не может лишить права на наследование своих несовершеннолетних или нетрудоспособных детей, нетрудоспособного супруга и родителей, а также своих нетрудоспособных иждивенцев, то есть всех лиц, находящихся на содержании наследодателя. Независимо от содержания завещания они вправе получить не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию (ст. 1149 ГК РФ).

Шаг 2. Учтите особенности наследования по закону (если завещание не составлялось)

Если умерший супруг не составил завещание, наследование осуществляется по закону.

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности (ст. 1141 ГК РФ). Лица, указанные в одной очереди, наследуют в равных долях, за исключением наследников по праву представления. При отсутствии наследников одной очереди к наследованию призываются наследники следующей очереди. Наследниками первой очереди являются дети, супруг и родители наследодателя, которые чаще всего наследуют имущество (ст. 1142 ГК РФ).

Если между наследниками нет спора, отсутствуют решение суда и брачный договор, в наследственную массу включается половина всего совместно нажитого супругами имущества (ст. 39 СК РФ). Далее эта половина наследуется пережившим супругом единолично или пережившим супругом и другими наследниками первой очереди. В этом случае наследство распределяется между ними в равных долях.

Когда кто-то из наследников по закону умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем, доля переходит к потомкам и делится поровну (п. 1 ст. 1146 ГК РФ). Например, после смерти матери и сына дети сына получат по 1/2 доли наследственной массы.

Шаг 3. Примите наследство

Для принятия наследства необходимо подать нотариусу по последнему месту жительства наследодателя заявление о принятии наследства или заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство (ст. 1153 ГК РФ). Вид заявления наследник выбирает по своему усмотрению. Обычно в заявлении о принятии наследства пишется просьба выдать свидетельство о праве на наследство. В таком случае не потребуется представления отдельного заявления о выдаче свидетельства. Если вы подаете заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство, то наследство считается принятым вами даже при отсутствии отдельного заявления о принятии наследства (п. 1 разд. IX Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утв. Решением Правления ФНП от 27 — 28.02.2007, Протокол N 02/07; п. п. 18 — 20 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утв. Правлением ФНП 28.02.2006).

Уточнить контактные данные нотариуса нотариального округа, в котором был зарегистрирован умерший, можно в нотариальной палате соответствующего территориального образования (ст. 123.16-3 ГК РФ).

По общему правилу принять наследство можно в течение шести месяцев со дня открытия наследства (п. 1 ст. 1154 ГК РФ; п. 42 Методических рекомендаций от 28.02.2006). Временем открытия наследства является момент смерти гражданина (п. 1 ст. 1114 ГК РФ). Соответственно, днем открытия наследства следует считать дату, на которую приходится момент смерти наследодателя, то есть дату его смерти.

Если этот срок пропущен, возможны иные варианты приобретения наследства: восстановление пропущенного срока или признание права на наследственное имущество в судебном порядке, а также признание наследника вступившим в наследство всеми иными наследниками путем подачи соответствующего заявления нотариусу (ст. 1155 ГК РФ; п. п. 43, 44 Методических рекомендаций от 28.02.2006).

Шаг 4. Подготовьте необходимые документы и представьте их нотариусу

Это нужно для того, чтобы нотариус мог выдать свидетельство о праве на наследство. Так, для совершения нотариального действия потребуются следующие документы и сведения, подтверждающие (ст. ст. 72, 73 Основ законодательства РФ о нотариате; п. 14 разд. IX Методических рекомендаций от 27 — 28.02.2007):

  • факт, момент и место смерти наследодателя (например, свидетельство о смерти, выданное органами ЗАГС);
  • основания для призвания к наследованию: завещание (при наследовании по завещанию) или, например, свидетельство о заключении брака (при наследовании по закону);
  • принадлежность наследодателю имущества на праве собственности (например, свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество, выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН, до 01.01.2017 — ЕГРП)). Следует учитывать, что сведения из ЕГРН, содержащие, в частности, данные о правах наследодателя на наследственное имущество, нотариус запрашивает самостоятельно в течение трех рабочих дней со дня вашего обращения. При этом нотариус не вправе от вас требовать представления таких сведений (ст. 47.1 Основ законодательства РФ о нотариате; ч. 14 ст. 62 Закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ);
  • стоимость имущества, которая может подтверждаться независимой оценкой соответствующих организаций. Однако это не означает, что нотариус вправе требовать с наследников документы, выданные такими организациями. Например, стоимость квартиры может быть подтверждена документами, выданными БТИ, в которых будет указана ее инвентаризационная стоимость.

Кроме того, за выдачу свидетельства о праве на наследство необходимо уплатить госпошлину (или нотариальный тариф — при обращении к частному нотариусу), размер которой зависит от доли в праве собственности на квартиру (пп. 22 п. 1 ст. 333.24, пп. 3 п. 1 ст. 333.25 НК РФ; ст. 22 Основ законодательства РФ о нотариате).

Размер госпошлины (нотариального тарифа) за выдачу нотариусом свидетельства о праве на наследство:

— родным и усыновленным детям, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам наследодателя — 0,3% стоимости наследуемого имущества, но не более 100 000 руб.;

— другим наследникам — 0,6% стоимости наследуемого имущества, но не более 1 000 000 руб.

От уплаты госпошлины освобождаются, в частности, наследники, не достигшие совершеннолетия ко дню открытия наследства, а также лица при наследовании квартиры, если они проживали совместно с наследодателем на день его смерти и продолжают проживать в этой квартире после его смерти ( пп. 22 п. 1 ст. 333.24 , п. 5 ст. 333.38 НК РФ).

Нотариус вправе потребовать другие документы, так как исчерпывающего перечня необходимых документов не существует.

Шаг 5. Получите свидетельство о праве на наследство

Получить свидетельство о праве на наследство можно по истечении шести месяцев с момента смерти наследодателя. Нотариус выдает его, если вы представили все необходимые документы.

Он может выдать свидетельство до истечения указанного срока, если нет сомнений по поводу количества лиц, обратившихся за свидетельством о праве на наследство, и других возможных наследников (ст. 1163 ГК РФ).

Приведенный порядок оформления наследственных прав на долю в общем имуществе супругов одинаков для всех видов имущества — от недвижимости до денежных вкладов. Однако для оформления в наследство некоторых видов имущества, например долей в уставном капитале организаций, нужно следовать правилам, учитывающим специфику конкретного вида имущества (Методические рекомендации по теме «О наследовании долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью» (утв. на заседании Координационно-методического совета нотариальных палат ЮФО, С-К ФО, ЦФО РФ 28 — 29.05.2010)).

Как принять наследство? Узнать →

Кому полагается обязательная доля в наследстве? Узнать →

Кого и в какой очередности призывают к наследованию по закону? Узнать →

Как унаследовать долю в уставном капитале ООО? Узнать →

Читать еще:  Заявление на получение наследства образец

Дзен! Дзен! Дзен! На нашем Яндекс Дзен канале ещё больше особенных юридических материалов в удобном и красивом формате. Подпишитесь прямо сейчас →

Считается ли наследство совместно нажитым имуществом?

В современном мире наследственные и имущественные споры довольно распространены. Не теряет актуальности вопрос, является ли совместно нажитым имуществом наследство одного из супругов. Поэтому стоит разобраться, может ли муж претендовать на наследство жены, а жена — на наследуемое мужем имущество.

В соответствии с законодательством, вся собственность, приобретенная в период брака или полученная на иных основаниях, будет считаться совместно нажитой. Это означает, что при разводе она будет распределена в равных долях.

Отделение ее происходит до распределения наследства. Но существуют исключения и некоторое имущество не может определяться, как совместно нажитое. В частности это касается собственности, полученной по наследству.

Совместная собственность супругов

По общему правилу, к совместному имуществу супругов относится:

  1. Доходы каждого из супругов от трудовой, предпринимательской деятельности, результатов интеллектуальной деятельности, пенсия, пособие и другие денежные выплаты, полученные супругами, и не имеют специального целевого назначения.
  2. Движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения и другие коммерческие организации, которые приобретены за счет общих доходов супругов.
  3. Любое другое имущество, нажитое супругами в период брака. При этом не имеет значения на имя кого из супругов оно приобретено и на имя кого или кем внесены денежные средства.

Но в соответствии с законодательством, которое действует и 2019 году, наследство, полученное одним из супругов, не является совместно нажитым имуществом.

А также имущество, в качестве дара, вещи индивидуального пользования, кроме драгоценностей и других предметов роскоши, не являются совместно нажитым имуществом. Переживший супруг сохраняет право на часть общего имущества, которое нажито во время брака с наследодателем.

Доля умершего супруга в таком имуществе входит в состав наследства и переходит к наследникам. По общему правилу, при определении долей в общем имуществе супругов, их доли признаются равными.

Права супруга при наследовании устанавливает пункт 2 статьи 256 ГК РФ. Основывается на том, что данное имущество является личным, а потому не может разделяться между другими участниками. Но существуют некоторые исключения.

В каких случаях наследство одного из супругов считается совместно нажитым

Наследство считается совместно нажитым в том случае, когда данный пункт прописан в брачном договоре. При его отсутствии все объекты, переданы от наследодателя будут считаться совместными вместе с наследством.

Другие обстоятельства, при каких наследство будет считаться совместно нажитым имуществом:

  1. Заключение брачного договора с соответствующими указаниями. Можно указать и то, что безвозмездно полученные объекты также будут относиться к к совместно нажитой собственности. А также можно указать в документах, все объекты, которые будут считаться совместными вместе с наследством. Во время заключения договора стоит учитывать, что он часто оспаривается. Поэтому важно правильно составить документ. Все указания должны быть даны в формулировках, не допускаются разночтения. Брачный договор заключается по добровольному желанию обеих сторон. Принуждение полностью исключено.
  2. Заключение соглашения о разделе имущества. Данный документ по своему действию очень похож с брачным договором. Он также определяет, кому будут принадлежать вещи после развода. Существенное отличие данного соглашения в том, что оно может заключаться только относительно объектов, которые уже находятся в собственности мужа или жены.
  3. Улучшение состояния объектов. Улучшение объектов силами супругов является условием, при котором оно становится совместным. Данное правило прописано в 37 статье Семейного кодекса. Несмотря на то, что подобное условие действует, доказать его довольно сложно. Необходимо сохранять все чеки и другие подтверждения того, что супруг сделал свой вклад в улучшение. Супругу придется доказывать, результаты от своих вложений, которые способствовали увеличению стоимости имущества.

Что означает улучшение

Улучшение предполагает, что лицо вкладывалось в изменение состояния собственности в лучшую сторону.

Например, когда муж получил квартиру в наследство и она очень в плохом состоянии, без ремонта. При этом жена вложила большую сумму в восстановление квартиры. В результате жилье приобрело совершенно другой статус. В нем проведен капитальный ремонт и оно считается улучшенным.

В таком случае жена имеет полное право претендовать на наследство мужа. Разделение квартиры осуществляется в стандартном порядке. Обязательная супружеская доля составляет 50%. Инициировать дело можно при разводе или смерти мужа.

Является ли полученная по наследству квартира совместно нажитым имуществом приходится доказывать через суд. Важно представить конкретные доказательства, что супруга внесла большой вклад в недвижимость, а поэтому может не нее претендовать.

Брачные договора

Чтобы лишний раз не задаваться вопросом, являются ли квартира совместно нажитым имуществом, граждане оформляют брачные договора. Этот документ будет указывать на принципы раздела имущества, которое имеется у семьи.

К примеру, в нем можно указать, что все, что оформлено на мужа является его частной собственностью, а что на жену — ее. При этом не имеет значения, кто и сколько вложил в покупку.

Кроме того, в брачном контракте можно указать, что наследство ни при каких обстоятельствах не является общим. В таком случае, вероятность конфликтов можно свести к минимуму.

В России брачные контракты не пользуются большой популярностью. Многие считают их наличие признаком недоверия в паре. Поэтому можно поступить по-другому.

Наследство, как совместно нажитое имущество рассматривается только в отдельных случаях. Если наследник решил продать унаследованную квартиру, то можно попросить супруга написать отказ от прибыли, полученной в результате реализации конкретной собственности.

Таким образом, если муж или жена в присутствии нотариуса заявляют, что они не имеют никаких прав на наследство супруга и прибыль, полученную с его продажи, имущество признается личным и полагается только истинному наследнику.

Как признать наследство общим

Существуют некоторые исключения, когда унаследованное имущество одним из супругов можно признать общим. При этом гражданину придется доказывать свой вклад в наследство супруга. Признание наследства совместной собственностью осуществляется в судебном порядке.

Для этого истцу нужно представить следующие документы:

  • иск;
  • паспорт;
  • платежные квитанции, в которых указываются траты на квартиру;
  • документы о правах собственности на квартиру;
  • свидетельство о браке;
  • справки о доходах;
  • выписки из банков;
  • показания свидетелей.

Вышеперечисленные документы подтверждают личные или общие вложения в наследство жены или мужа. Если не получится доказать свои вложения в судебном порядке, то собственность в полной ере останется супругу-наследнику.

Дети и наследственные споры

Не менее актуальным является вопрос, как наследуется совместно нажитое и личное имущество детьми, какие права будут иметь потомки на наследство родителей.

В соответствии с законодательством РФ, у детей нет никаких прав на родительское имущество. Родители тоже не могут предъявить права на имущество детей.

Своим наследством граждане вправе распоряжаться так, как они пожелают. Одновременно с этим, наследство родителей в будущем станет имуществом детей.

Это означает, что если законные представители ребенка оставили недвижимость нетронутой, то после их смерти потомок получит право на ее наследование.

Таким образом, наследство — это собственность исключительно того человека, который его унаследовал. Независимо от семейного происхождения наследник является единственным владельцем. Наследство не подлежит разделу между мужем и женой. При этом не имеет значения, было оно приобретено во время брака или до него.

Исключением является принудительное признание наследства совместно нажитым имуществом. Подобное возможно только в том случае, если будет доказано значительное улучшение и увеличение стоимости благодаря дополнительным вложениям финансов, времени и усилий.

Вторым исключением является добровольное признание наследственного имущества общим. Это осуществляется путем заключения мужем или женой брачного договора или соглашения о разделе.

Супруги и дети могут в будущем унаследовать личную собственность жен, мужей или родителей. Но при жизни супруги на наследство друг друга никаких прав не имеют за исключением вышеперечисленных обстоятельств.

Как наследуется совместно нажитое имущество после смерти одного из супругов?

По общему правилу, если иные условия не были прописаны в брачном договоре, заключенном между супругами и если между ними не было заключено соглашение о разделе имущества, то совместно нажитое супругами имущество за время брачных отношений является совместной собственностью супругов (см. ст. ст. 33, 34, 38 СК РФ и ст. 256 ГК РФ).

Каким образом наследуется совместно нажитое имущественно после смерти одного из супругов мы расскажем в данной статье.

Общее имущество супругов

Общим считается следующее имущество:

  • Любые доходы супругов, в том числе доходы от трудовой деятельности, от предпринимательства и результаты интеллектуальной деятельности супругов. Также к общему имуществу относятся любые полученные супругами выплаты, например: пенсии, пособия, материальная помощь – в общем, любые полученные супругами выплаты, не имеющие специального целевого назначения.
  • Имущество в виде недвижимости, движимого имущества, ценных бумаг и долей в капитале, внесенных в любые коммерческие учреждения, например, в кредитные организации, в том случае, если они были приобретены за счет доходов обоих супругов, а также паи и денежные вклады супругов.
  • Абсолютно любое имущество, которое было нажито супругами в период брака. При этом не важно, на кого оформлено право собственности и кто именно вносил деньги при приобретении имущества.

Теперь выясним какое же имущество не относится к разряду совместно нажитому?

Доля супруга, пережившего второго, в совместно нажитом имуществе не изменяется со смертью второго супруга и получением доли умершего супруга по завещанию или по праву наследования. Согласно статье 1150 ГК РФ, доля в совместно нажитом супругами имуществе, которая принадлежала умершему супругу, входит в состав наследства и переходит по закону к наследникам. Обычно при определении долей в совместно нажитом супругами имуществе их доли принимаются за равные.

Читать еще:  Обязательная доля в наследстве при завещании консультант

Приведем пример: в совместно нажитой собственности супругов есть квартира. Если один супруг умирает, в наследственную массу включается его половина квартиры. Та же половина, которая принадлежала пережившему супругу, сохраняется за ним без изменений. Изменить эту ситуацию переживший супруг может, если подаст заявление о том, что в имуществе, приобретенном во время брака, его доля отсутствует. При таком заявлении в наследство умершего супруга войдет квартира полностью (см. п. 33 Постановления Пленума ВС РФ № 9 от 29 мая 2012 г.).

Чтобы принять в наследство совместно нажитое имущество после смерти одного из супругов, необходимо действовать по приведенной ниже схеме.

Выясняем факт составления завещание

Дело в том, что принцип свободы наследования позволяет наследодателю в своем завещании, которое должно быть заверено нотариусом, распределять доли в совместно нажитом имуществе, руководствуясь только своей волей (см. ст. ст. 1118 – 1119 ГК РФ).

Правило об обязательной доле касается всех лиц, которые находятся на иждивении у завещателя и подразумевает, что все иждивенцы в любом случае получат не менее половины от той доли, которая причитается каждому из них по закону, независимо от того, что написано в завещании. Это так называемая «обязательная доля», в которую входит все имущество, которое наследник получает из наследства при наличии оснований для этого (ст. 149 ГК РФ).

Учитываем правила завещания по закону

Наследование происходит по закону, если умерший супруг не оставил завещания.

Существует очередность наследования, прописанная в статьях 1142-1145 и 1148 ГК РФ. Подробнее смотрите в ст. 1141 ГК РФ. Если несколько наследников входят в состав одной очереди наследования, их доли наследования должны быть равными, если только в наследовании не участвуют наследники по праву представления.

В первую очередь наследования входят дети, супруг и родители покойного (ст. 1142 ГК РФ).

В простейшем случае, когда нет брачного договора или решения суда о разделе имущества, и между наследниками все вопросы решены и спора нет, тогда наследственная масса, согласно статье 39 СК РФ, составляет ровно половину всего совместно нажитого имущества. То есть, если имущество – это квартира, то половина квартиры включается в наследственную массу, и эта половина наследуется пережившим супругом или им и оставшимися наследниками из первой очереди наследования в равных долях.

Если же один из наследников по закону умирает или одновременно с наследодателем, или до момента вскрытия наследства, то его доля переходит к его потомкам, в равных долях делясь между ними (п. 1 ст. 1146 ГК РФ). Пример: умирает мать и ее единственный сын. В этом случае дети сына получают в равных долях всю наследственную массу.

Порядок принятия наследства

Чтобы принять наследство, согласно ст. 1153 ГК РФ, наследник обращается к нотариусу, принимающему в нотариальном округе последнего места жительства умершего наследодателя и подает ему заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство или заявление о принятии наследства. Можно подать как первое, так и второе заявление на свой выбор. Можно совместить оба эти заявления, обычно так и делают: в заявлении о принятии наследства пишут просьбу выдать свидетельство о праве на наследство.

Нужно иметь в виду, что при подаче заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство, этого будет достаточно для того, чтобы наследство считалось принятым наследником даже без подачи заявления о принятии наследства (см. п. 1 разд. IX Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утвержденных Решением Правления ФНП от 27-29 февраля 2007 г. (Протокол № 02/07), п. п. 18-20 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утвержденных Правлением ФНП 28 февраля 2006 г.).

В нотариальной палате района проживания умершего наследодателя можно уточнить контакты нотариуса нотариального округа, в котором был зарегистрирован наследодатель (см. ст. 123.16-3 ГК РФ).

Если случилось так, что срок оказался упущен, есть возможность приобрести наследство через признание права на наследство по суду, через восстановление пропущенного срока и через признание остальными наследниками пропустившего наследника вступившим в наследство и подачей соответствующего заявления нотариусу от имени всех наследников (ст. 1155 ГК РФ и п. п. 43 и 44 Методических рекомендаций от 28 февраля 2006 г.).

Порядок подготовки и представления документов нотариусу

Для получения оснований для выдачи свидетельства о праве на наследство нотариус должен получить определенные документы, подтверждающие определенные сведения (см. п. 14 раздела IX Методических рекомендаций от 28-28 февраля 2007 г. и ст. ст. 72 и 73 Основ законодательства РФ о нотариате):

  • Свидетельство о смерти из ЗАГСа, из этого документа нотариус возьмет факт смерти, место и момент смерти наследодателя.
  • Если наследование будет по завещанию – завещание как основание для призвания к наследованию. Если наследование по закону – другие подтверждающие права наследников документы, такие как свидетельство о браке, свидетельство о рождении и т.п..
  • Документ, подтверждающий стоимость имущества, переходящего по праву наследования. Достаточно будет представить документы из БТИ, подтверждающие инвентаризационную стоимость.
  • Подтверждение того, что имущество принадлежало наследодателю по праву собственности. Свидетельство о праве собственности, или выписка из ЕГРН (ранее ЕГРП). Документ из ЕГРН нотариус запрашивает самостоятельно за три дня с момента обращения наследников.
  • Соответственно, требовать предоставления документов о праве собственности у наследников нотариус не вправе (см. ст. 47.1 Основ законодательства РФ о нотариате, ч. 14 ст. 62 Закона № 218-ФЗ от 13 июля 2015 г.).

Выдача свидетельства о праве на наследство облагается госпошлиной, размер которой пропорционален доле наследника в праве собственности на имущество (см. ст. 22 Основ законодательства о нотариате, пп. 3 п. 1 ст. 333.25 и пп. 22 п. 1 ст. 333.24 НК РФ).

В каком размере платится госпошлина (или нотариальный тариф) за выдачу свидетельства о праве на наследство?

  • Для первой очереди наследования – родным детям, усыновленным детям, супругу и родителям, братьям и сестрам госпошлина установлена в 0,3% от стоимости имущества, переходящего в наследство. Однако пошлина не может быть больше 100 000 рублей.
  • Для всех остальных наследников пошлина равна 0,6% от стоимости имущества, но не более 1 000 000 руб.

Кто имеет право не платить госпошлину при вступлении в наследство?

Если у нотариуса появятся вопросы, которые существующими документами не разрешить , он может потребовать предоставить и другие документы.

Порядок получения свидетельства о праве на наследство

Срок выдачи свидетельства о праве на наследство – после истечения с момента вскрытия наследства шести месяцев.

Если нотариус не имеет никаких вопросов по имеющимся наследникам, которые обратились за свидетельством, и возможных наследников, он имеет право выдать свидетельство и до этого шестимесячного срока (ст. 1163 ГК РФ).

Мы рассмотрели порядок оформления права наследства на долю в общем имуществе супругов на примере недвижимости, но порядок одинаков для всех видов имущества. Единственное исключение составляет имущество в виде долей в уставном капитале организаций. Специфика данного вида имущества раскрывается в Методических рекомендациях по теме «О наследовании долей в уставном капитале ООО». Этот документ был утвержден на заседании Координационно-методического совета нотариальных палат ЮФО, С-К ФО, ЦФО России 28-29 мая 2010 г.

Является ли наследство совместно нажитым имуществом

В современных реалиях полученное наследство является основной возможностью ценного приобретения в виде недвижимости, земельного участка или транспортного средства. И не удивительно, что наследополучатель заблаговременно начинает задумываться о своих имущественных правах, способных обеспечить ему достойное существование в будущем.

По этой же причине появляется обеспокоенность составом совместного нажитого имущества: входит ли в него наследство, полученное одним из супругов в период законного брака, и подлежит ли оно разделу при разводе? Ответ на этот вопрос не может быть однозначным. Он зависит от режима общей собственности супругов и наличия особых обстоятельств, влияющих на установленный законом регламент.

Законный режим

Понятие законного режима совместной собственности установлено ст. 33 Семейного кодекса РФ и определено действующим по умолчанию, при отсутствии брачного договора между супругами.

Законный режим предусматривает включение в общее имущество мужа и жены практически всех, полученных в браке доходов и приобретений, не зависимо от того, исходили они от одного из супругов или от двоих. Такое положение объясняется традиционным распределением функций, когда один занимается приумножением семейного капитала, а другой — ведением домашнего хозяйства и воспитанием общих детей.

Но ст. 36 СК предусмотрены исключения — материальные блага, хотя и полученные в период брака, но отнесенные к категории индивидуальной собственности. Наследство считается именно таким имуществом. То есть любая вещь, унаследованная одним из супругов, на законных основаниях исключается из состава совместных семейных активов и не может быть разделена при разводе или выделена в качестве обязательной супружеской доли из наследственной массы покойного наследополучателя.

Пример. Покойный оставил после себя имущество: машину, квартиру и дом с земельным участком. Всё оно было приобретено им в браке с пережившей женой. Однако дом с землёй был получен мужем в наследство от его сестры. Что будет входить в наследственную массу, положенную наследникам первой очереди: вдове, их общему сыну и внебрачной дочери?

Сначала из неё выделяется супружеская доля, которая по праву принадлежит жене. И она будет состоять из половины квартиры и машины, а дом с землёй как объект наследования из совместно нажитого имущества исключается. Исходя из этого, собственность, подлежащая разделу между тремя наследополучателями, будет представлена домом с участком и половинами от квартиры и машины.

Читать еще:  Образцы исковых заявлений о принятии наследства

Так реализуется законный режим собственности супругов на примере распределения наследства. При разводе всё происходит намного проще: муж и жена оставляют за собой безраздельное право на владение имуществом, полученным каждым из них в порядке наследования.

Договорной режим

Договорной режим общих супружеских активов вступает в законную силу со дня регистрации брака, на основании договора, заключённого между мужем и женой до или после узаконивания ими отношений. Данным соглашением регулируются имущественные права каждого из супругов, как настоящие, так и будущие (или по выбору). По содержанию договора также может быть изменён статус наследственного имущества — строго определен за своим правообладателем либо, наоборот, отнесён в категорию общей собственности.

Важным критерием является юридическая значимость документа, которая возможна лишь при следующих условиях:

  • нотариальное оформление;
  • дееспособность обеих сторон;
  • свободное волеизъявление супругов при определении содержания и заключении договора;
  • отсутствие противоправных положений и пунктов, принимающих человеческое достоинство и супружеский статус какой-либо из сторон;
  • наличие личных подписей мужа и жены.

Аннулировать установленные договором положения можно только по обоюдному согласию.

Исключения

Согласно ст. 256 Гражданского кодекса РФ, законный режим собственности мужа и жены может быть изменён и в отдельных положениях оспорен в судебном порядке. Это касается, прежде всего, статуса индивидуальных активов супругов.

Унаследованные материальные блага могут быть включены в совместно нажитое имущество, если были существенно улучшены за счёт общих семейных доходов или личного имущества супруга, не являвшегося наследополучателем данного объекта.

Под существенными улучшениями подразумевается проведение капитального ремонта, реконструкции или переоборудования объекта, превышающего его изначальную стоимость.

Для признания наследства совместной собственностью заинтересованное лицо (истец) подаёт свои требования в форме иска в судебную инстанцию по месту жительства своего супруга либо по местоположению оспариваемого имущества. И суд на основании предоставленных им доказательств выносит решение об отказе или удовлетворении предъявленной претензии.

Пример. После заключения брака жена получает в порядке наследования полуразрушенный домик с запущенным садовым участком. Совместно с мужем они в течение нескольких лет облагораживали полученное имущество, в результате чего дом приобрел жилое состояние, а участок стал источником дохода благодаря выращиванию на нём плодово-овощных культур. После развода муж имеет полное право обратиться в суд с иском о признании унаследованной женой земли и жилья их совместной собственностью. Требования свои он подкрепит показаниями свидетелей, сохранившимися квитанциями и чеками на покупку стройматериалов, а также актами оценочной стоимости имущества, актуальными на момент оформления наследства и на момент заведения дела.

Спор не имеет смысла, если брачным договором четко определены права супругов относительно совместных активов и улучшенной индивидуальной собственности в том числе.

Вывод

Унаследованное имущество относится к категории личной собственности супругов, даже в том случае, если права на него были оформлены в период брака. Это исключает вероятность дележа наследства при разводе — право на него остаётся за правопреемником в полном объеме. Но у этого предписания есть и противоречия. Заключаются они в следующем:

  • Посредством заключения брачного договора любые материальные блага, в том числе и наследство, могут быть распределены между мужем и женой по их обоюдному соглашению.
  • Суд принудительно включает наследственное имущество в состав совместной собственности по иску супруга, не являвшегося наследополучателем, но внесшего в объект наследования улучшения, превышающие его стоимость.

По свойственным нашему обществу моральным соображениям и традиционным устоям брачные договора заключаются крайне редко. И это порождает множество острых споров с порой несправедливым исходом, если не между самими супругами, то между членами семьи в случае смерти одного из них. Когда игнорирование договорного режима совместной собственности — принципиальная позиция мужа и жены, при разделе имущества без юриста не обойтись. Только это поможет соблюсти равенство в имущественных правах каждого из них и обеспечить учёт требований заинтересованного лица во время судебного разбирательства.

Вы можете проконсультироваться по этому вопросу с юристами портала https://ros-nasledstvo.ru, готовыми предоставить оперативный и компетентный ответ в удобном формате. Для связи с ними заполните электронную форму ниже и подождите несколько минут.

Для вас работают БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ! Если вы хотите решить именно вашу проблему, тогда:

  • опишите вашу ситуацию юристу в онлайн чат;
  • напишите вопрос в форме ниже;
  • позвоните +7(499)369-98-20 — Москва и Московская область
  • позвоните +7(812)926-06-15 — Санкт-Петербург и область

Входит ли в наследство совместно нажитое имущество супругов?

Входит ли в наследство, совместно нажитое имущество супругов? Супруг и супруга совместно нажили некое имущество, был получен доход с имущества. Супруг погиб, может ли претендовать сводный сын супруга на совместно нажитое имущество в том числе и на доход получены с имущества приобретенный годом рание наступившей смерти супруга?

Ответы юристов ( 1 )

Если совместно нажитое имущество оформлено и признано совместно нажитым, наследник имеет право получения доли наследства в соответствии с ГК РФ

Статья 1141. Общие положения
1. Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности,
предусмотренной статьями 1142-1145 и 1148 настоящего Кодекса.
Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников
предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо
никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования (статья 1117),
либо лишены наследства (пункт 1 статьи 1119), либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства.
2. Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников,
наследующих по праву представления (статья 1146).
Статья 1142. Наследники первой очереди
1. Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя.
2. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.
Статья 1143. Наследники второй очереди
1. Если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по закону являются
полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со
стороны отца, так и со стороны матери.
2. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и
племянницы наследодателя) наследуют по праву представления.
Статья 1144. Наследники третьей очереди
1. Если нет наследников первой и второй очереди, наследниками третьей очереди по закону
являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети
наследодателя).
2. Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления.
Статья 1145. Наследники последующих очередей
1. Если нет наследников первой, второй и третьей очереди (статьи 1142-1144), право
наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени
родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей.
Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от
другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит.
2. В соответствии с пунктом 1 настоящей статьи призываются к наследованию:
в качестве наследников четвертой очереди родственники третьей степени родства — прадедушки и прабабушки наследодателя;
в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства — дети родных
племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры
его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);
в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства — дети
двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его
двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных
дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).
3. Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников
седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.
Статья 1146. Наследование по праву представления
1. Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с
наследодателем (пункт 2 статьи 1114), переходит по праву представления к его соответствующим
потомкам в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1142, пунктом 2 статьи 1143 и пунктом 2
статьи 1144 настоящего Кодекса, и делится между ними поровну.
2. Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного
наследодателем наследства (пункт 1 статьи 1119).
3. Не наследуют по праву представления потомки наследника, который умер до открытия
наследства или одновременно с наследодателем (пункт 2 статьи 1114) и который не имел бы права
наследовать в соответствии с пунктом 1 статьи 1117 настоящего Кодекса.
Статья 1147. Наследование усыновленными и усыновителями
1. При наследовании по закону усыновленный и его потомство с одной стороны и
усыновитель и его родственники — с другой приравниваются к родственникам по происхождению
(кровным родственникам).
2. Усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти родителей
усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие
его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его
потомства, за исключением случаев, указанных в пункте 3 настоящей статьи.
3. В случае, когда в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации
усыновленный сохраняет по решению суда отношения с одним из родителей или другими
родственниками по происхождению, усыновленный и его потомство наследуют по закону после
смерти этих родственников, а последние наследуют по закону после смерти усыновленного и его
потомства.
Наследование в соответствии с настоящим пунктом не исключает наследования в соответ. с п.1 настоящей статьи.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector